時延安,教育部人文社會科學(xué)重點研究基地中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心主任、特聘研究員,法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,中國犯罪學(xué)學(xué)會副會長,中國刑法學(xué)研究會常務(wù)理事。在《中國社會科學(xué)》《中國法學(xué)》《法學(xué)研究》等國內(nèi)有影響的法學(xué)期刊上發(fā)表論文近百篇。
劉計劃,教育部人文社會科學(xué)重點研究基地中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心副主任,法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,中國刑事訴訟法學(xué)研究會常務(wù)理事。在《中國法學(xué)》《法學(xué)研究》等國內(nèi)有影響的法學(xué)期刊上發(fā)表論文80余篇。
目 錄
凡是過往,皆為序章
——昆山反殺案 / 1
掃黑除惡,保護(hù)民生——穆嘉組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪案 / 30
企業(yè)家產(chǎn)權(quán)保障的里程碑——物美張文中案 / 55
疫苗之殤——長春長生疫苗事件 / 82
“愛寵生意”的罪與罰——深圳鸚鵡案 / 102
二十八年的蒙冤歲月——吉林劉忠林案 / 128
錯案必究——安徽渦陽“五周”案 / 150
四顆毒奶糖改變的人生——李錦蓮案 / 173
正義終將實現(xiàn)——吉林金哲宏被控故意殺人重審無罪案 / 197
無論是從司法機(jī)關(guān)對案件的定性、還是從老百姓對案件的討論來看,與昆山反殺案聯(lián)系最為緊密的,無疑是正當(dāng)防衛(wèi)制度。
正當(dāng)防衛(wèi)有著悠久的歷史,早在原始社會時期,就已經(jīng)可以從個人和氏族的自衛(wèi)行為中看到其雛形與印記,只是當(dāng)時并沒有將這種樸素的正義觀正當(dāng)化、合法化、成文化罷了。時至今日,為了平衡公民的私力救濟(jì)與國家的公力救濟(jì),平衡侵害人利益與防衛(wèi)人利益,多數(shù)國家均對正當(dāng)防衛(wèi)的定義、法律效果及其限制進(jìn)行了明確的法律規(guī)定。如德國《刑法典》第32—33條規(guī)定:“正當(dāng)防衛(wèi)不違法;正當(dāng)防衛(wèi)是指為避免正在發(fā)生的對自己或他人的非法攻擊而必須采取的防御行動。出于混亂、恐懼或驚慌而致超越防御限度,不負(fù)刑事責(zé)任!庇秩绶▏缎谭ǖ洹返122.5條規(guī)定:“若本人或他人正經(jīng)歷不正當(dāng)?shù)墓,他在此時以必要限度內(nèi)的防御保護(hù)自己或他人,除非防御手段與攻擊強(qiáng)度不相適應(yīng),否則其不構(gòu)成犯罪;若為了阻止針對財產(chǎn)的重罪或輕罪而進(jìn)行除故意謀殺外的防衛(wèi)行為,而該行為必要且與罪行之嚴(yán)重程度相稱,則其不構(gòu)成犯罪!
為了更好地從整體上勾勒正當(dāng)防衛(wèi)制度的圖譜,我們不妨首先就以下兩個問題進(jìn)行探討:第一,為什么正當(dāng)防衛(wèi)是正當(dāng)?shù),即正?dāng)防衛(wèi)因何“正當(dāng)”。第二,結(jié)合我國刑法規(guī)定,正當(dāng)防衛(wèi)的成立條件是什么,即正當(dāng)防衛(wèi)如何“正當(dāng)”。
(一)正當(dāng)防衛(wèi)因何“正當(dāng)”
為什么正當(dāng)防衛(wèi)是正當(dāng)?shù)哪?對這個問題的回答,將影響正當(dāng)防衛(wèi)的成立條件,并幫助我們對長期以來正當(dāng)防衛(wèi)的司法認(rèn)定情況加以檢視。而縱觀中外的不同理論觀點,其正當(dāng)性可以從個人與社會兩個層面去探尋。
在美國,關(guān)于正當(dāng)防衛(wèi)的正當(dāng)性存在著不同的理論立場,而他們具體地影響著對正當(dāng)防衛(wèi)的認(rèn)定:一種觀點認(rèn)為,正當(dāng)防衛(wèi)是個人在來不及尋求公權(quán)力救濟(jì)時代替國家進(jìn)行懲罰,如此,顯然需要強(qiáng)調(diào)防衛(wèi)行為與不法侵害間的相當(dāng)性(類似“罪刑適應(yīng)原則”);一種觀點認(rèn)為,正當(dāng)防衛(wèi)是出于公民面對“泰山壓頂般的威脅”的自衛(wèi)本能,如此,則顯然需要強(qiáng)調(diào)防衛(wèi)的緊迫性與必要性,而對相當(dāng)性的要求則會相應(yīng)降低;還有一種觀點認(rèn)為,正當(dāng)防衛(wèi)的正當(dāng)性必須從社會的角度予以限制(即“自衛(wèi)的社會理論”),在注重保護(hù)防衛(wèi)人利益的同時保護(hù)侵害人利益,如此便需要強(qiáng)調(diào)防衛(wèi)人不能對侵害行為“反應(yīng)過度”,“要求受害方忍受財物損失,也不要使用致命暴力反擊”?傮w來看,前兩種理論具有明顯的個人主義色彩,而第三種理論則力圖通過“公”的一面,對這種“野心勃勃”的個人主義加以限制。
在德國、日本等大陸法系國家,正當(dāng)防衛(wèi)的正當(dāng)性主要圍繞個人與社會兩個層面展開,但與美國不同的是,德、日刑法理論中在社會層面的探討并非為了限制正當(dāng)防衛(wèi)的成立,而是為了證實其正當(dāng)性。他們認(rèn)為,一方面,正當(dāng)防衛(wèi)在個人層面是一種與生俱來的阻止不法侵害的本能性自我主張權(quán),是一種不需要其他根據(jù)的原始性權(quán)利;另一方面,正當(dāng)防衛(wèi)在社會層面也是為了維護(hù)法秩序,表明侵害行為為法律所不允許。當(dāng)然,或許是因為意識到了如此論證會導(dǎo)致過分強(qiáng)調(diào)防衛(wèi)人利益的優(yōu)越性,進(jìn)而使侵害人與防衛(wèi)人之間利益保護(hù)程度過于失衡,德、日刑法理論也往往會同時指出不能過于強(qiáng)調(diào)個人本能與法秩序維護(hù),否則會出現(xiàn)為了保護(hù)財產(chǎn)而將人殺害的局面。
從這個意義上講,“正義無須向不法讓步”也并非絕對。
不難發(fā)現(xiàn),大陸法系國家與英美法系國家關(guān)于正當(dāng)防衛(wèi)正當(dāng)性的論述具有相似之處。那么,我國的立法者是如何理解這個問題的呢?對此,全程參與刑法立法過程的高銘暄教授在其《中華人民共和國刑法的孕育誕生和發(fā)展完善》一書中明確表示:“正當(dāng)防衛(wèi)是公民的一項合法權(quán)利。當(dāng)公民正確行使這項權(quán)利的時候,不僅對社會無害處,而且對社會有好處!,法律禁止濫用此項權(quán)利,過當(dāng)?shù)貙Σ环ㄇ趾Ψ肿咏o予不必要的報復(fù)!
可見,我國立法者對正當(dāng)防衛(wèi)的正當(dāng)性理解和其他國家大致相同,既從個人與社會兩個層面為正當(dāng)防衛(wèi)的合法性“正名”,也強(qiáng)調(diào)權(quán)利不能濫用、防衛(wèi)不能過當(dāng)。
既然正當(dāng)防衛(wèi)如此正當(dāng),為什么各國都主張對正當(dāng)防衛(wèi)加以“權(quán)利不能濫用、防衛(wèi)不能過當(dāng)”的限制呢?這主要是因為:一方面,民眾樸素的防衛(wèi)行為與防衛(wèi)心理有時存在著演變?yōu)椤耙匝圻眼、以牙還牙”的報復(fù)與私刑的沖動,而這樣的報復(fù)與私刑,具有行為過當(dāng)、循環(huán)往復(fù),甚至造成家庭與社會群體間沖突與對立的風(fēng)險,既不利于公民權(quán)利保障,也不利于社會安定團(tuán)結(jié);另一方面,為了實現(xiàn)社會利益最大化,公民與國家訂立契約(依循社會契約論的思想),并通過納稅等方式保障國家機(jī)器的正常有效運轉(zhuǎn),在公民遇到危險時,強(qiáng)大的國家機(jī)器理應(yīng)挺在相對弱小的防衛(wèi)人前頭。
理論的推演總是比實踐的處理來得簡單。不可否認(rèn),具體的司法實踐中,在“權(quán)利使用與權(quán)利濫用”“正當(dāng)防衛(wèi)與防衛(wèi)過當(dāng)”等之間,往往只存在著一張薄紙片的距離,而不同國家之間與同一國家內(nèi)部對此的判斷也可謂“莫衷一是”。極目遠(yuǎn)眺,在極度崇尚個人主義與“風(fēng)能進(jìn),雨能進(jìn),國王不能進(jìn)”的住宅權(quán)的美國,還存在著如“城堡法”那般主張對在住宅內(nèi)發(fā)生的不法侵害可以予以近乎無限的防衛(wèi)的思想;可要是把目光拉近一些,日本對待這一權(quán)利便會顯得嚴(yán)肅許多。而即使是在自詡“法治優(yōu)等生”的美國內(nèi)部,過往也既有如美國訴塞巴洛斯案那樣,認(rèn)為用彈簧槍傷害入室盜竊者行為違法的判例(加州最高法院認(rèn)為,盜竊行為只會使財物受損,為了保護(hù)財物對盜賊使用可能致命的武力不屬于正當(dāng)防衛(wèi));還有如美國訴戈茨案那樣,認(rèn)為用槍殺害四名在地鐵上索要五美元的人的行為屬于正當(dāng)防衛(wèi)的判例。
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