《正義的訴求:美國辛普森案與中國杜培武案的比較(修訂版)》從同一年代分別發(fā)生在美國和中國的兩個(gè)典型案例入手,對(duì)中國刑事訴訟制度中存在的重大問題,特別是非法證據(jù)排除問題,從制度與文化雙重角度剖析了問題的成因并提出了解決問題的措施,既有事實(shí)描述,又有價(jià)值判斷,既有較深入的理論分析,又有強(qiáng)烈的可讀性,適合不同層次的讀者閱讀。
正義需要代價(jià),我們選擇什么?在連續(xù)長達(dá)258天的法庭審理后,辛普森被陪審團(tuán)一致裁決:“無罪”。經(jīng)過16個(gè)晝夜的刑訊逼供,杜培武說:“真是求死不得”,“你們叫我怎么說,我就怎么說。”
王達(dá)人,漢族,生于1946年。1968年畢業(yè)于中央民族學(xué)院(現(xiàn)中央民族大學(xué))藏語文專業(yè)。1970年至1984年在云南迪慶藏族自治州工作14年。1980年“誤入歧途”,開始擔(dān)任兼職律師,1992年起任專職律師,是云南劉胡樂律師事務(wù)所的第一任主任。主要從事教師和律師工作。
教經(jīng)濟(jì)法時(shí)編寫了兩部教材;任專職律師以后,發(fā)表過幾篇論文,并有兩篇獲獎(jiǎng);專著有《漫話法治》和《走進(jìn)心中的香格里拉》。
漢·賈誼有《鵬鳥賦》云:“小智自私兮,賤彼貴我;達(dá)人大觀兮,物無不可。”唐·王勃《滕王閣序》有云:“君子安貧,達(dá)人知命。”此乃吾名之真解,與今流行之“達(dá)人”大相徑庭矣。看官切勿以為“秀”。
曾粵興,廣東興寧市人,法學(xué)博士、博士后,昆明理工大學(xué)法學(xué)院院長、教授、博士生導(dǎo)師。兼任中國法學(xué)會(huì)理事、中國刑法學(xué)研究會(huì)理事、中國刑事訴訟法學(xué)研究會(huì)理事、中國法學(xué)期刊研究會(huì)理事、中國行為法學(xué)會(huì)理事、西南政法大學(xué)等多所高校兼職教授、云南省人大立法咨詢委員、云南省人民政府法律顧問、云南省人民檢察院專家咨詢委員會(huì)委員。曾榮獲中國杰出青年法學(xué)家提名獎(jiǎng),享受云南省政府特殊津貼。
引子
第一章 警察與罪犯
1警察和被告人的錯(cuò)位
2相煎何太急
3警察權(quán)力的制衡
第二章 檢察官和律師
1“夢(mèng)之隊(duì)”的夢(mèng)
2忍辱負(fù)重的辯護(hù)人
3天平的兩端
第三章 事實(shí)和證據(jù)
1痛苦的證人
2無本之木
3事實(shí)的真實(shí)再現(xiàn)
第四章 陪審團(tuán)和法官
1天地良心
2法官的悲哀
3獨(dú)立審判權(quán)
第五章 司法公正與社會(huì)正義
1正義的代價(jià)
2生死一線
3追求公正和正義
第六章 劫后余生
冤:民警險(xiǎn)成當(dāng)代竇娥奇:執(zhí)法部門如此辦案
--云南昆明公安局干警杜培武冤案錄
劫后余生說噩夢(mèng)--杜培武訪談錄
路漫漫其修遠(yuǎn)兮--杜培武出獄以后
堅(jiān)決杜絕刑訊逼供
嚴(yán)禁刑訊逼供嚴(yán)禁超時(shí)限辦案
提高執(zhí)法水平確保辦案質(zhì)量--省委政法委出臺(tái)十項(xiàng)措施
公正驅(qū)散陽光下的陰影--杜培武錯(cuò)案糾正紀(jì)實(shí)
尾聲
修訂版后記
如果我們手上拿著一個(gè)地球儀,從北極的軸心向下看,一定會(huì)發(fā)現(xiàn)中美兩國的位置與地球自轉(zhuǎn)軸是對(duì)稱的。在美國時(shí),我們也發(fā)現(xiàn),美國的很多事物與中國剛好相反。比如在硅谷,我們看到上班職員的自行車都是倒過來停放的,用坐墊和籠頭手柄支撐著,兩個(gè)輪子朝天。這種行為方式,是由思維方式所決定的。
發(fā)生在美國的辛普森案和發(fā)生在中國的杜培武案兩個(gè)案件,如果把它們的訴訟過程畫成一條曲線的話,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),兩條曲線幾乎完全相反而對(duì)稱。
前者非常重視訴訟程序,而訴訟實(shí)體結(jié)果居于次要地位;后者非常重視訴訟實(shí)體結(jié)果,而訴訟程序居于次要地位。前者的訴訟理念是,只要訴訟程序是正當(dāng)?shù)模V訟實(shí)體結(jié)果也就是正當(dāng)?shù)模绦蚓哂歇?dú)立的價(jià)值,實(shí)體審理存在于訴訟程序之中;而后者的訴訟理念是,即使訴訟程序存在問題,也不妨礙訴訟實(shí)體結(jié)果的正當(dāng)性,訴訟程序沒有獨(dú)立存在的價(jià)值,它僅僅依附于訴訟實(shí)體的審理,為訴訟實(shí)體服務(wù)。甚至有相當(dāng)多的人認(rèn)為,程序是虛的,實(shí)體才是實(shí)在的。在訴訟證據(jù)上,前者認(rèn)為,偵查人員取證的方式方法必須合法,該證據(jù)才能用于定案,否則,違法取證將導(dǎo)致不公正的訴訟結(jié)果,也就是說,如果把取證過程比作樹干,把所取得的證據(jù)比作果實(shí)的話,“毒樹之果必然有毒”;而后者認(rèn)為--當(dāng)然,主要是司法工作人員認(rèn)為,證據(jù)只要具有真實(shí)性,能夠形成鎖鏈,就可以作為定案的依據(jù),即使違法取證也不必然導(dǎo)致實(shí)體結(jié)果不公,也就是說,“毒樹之果未必一定有毒”,甚至認(rèn)為“毒樹之果有點(diǎn)甜”。
正因?yàn)槿绱,盡管1996年修訂通過的《中華人民共和國刑事訴訟法》第43條明確規(guī)定“嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法收集證據(jù)”,司法解釋也反復(fù)強(qiáng)調(diào)“以刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法的方法收集的犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言,不能作為指控犯罪的根據(jù)”,但重實(shí)體而輕程序,以口供為證據(jù)中心的傳統(tǒng)法律文化造就了司法工作人員的司法習(xí)慣,他們面對(duì)這些沒有規(guī)定法律后果的規(guī)范性文件,有足夠的膽量置法律規(guī)定的程序于不顧,為了破案,為了揭示案件的本來面目,為了伸張所謂的正義--被告人被繩之以法,無所不用其極。媒體所披露出來的冤假錯(cuò)案,無一不是采用了非法證據(jù)的結(jié)果。
需要說明的是,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部和司法部于2010年6月聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理死刑案件審查判斷證據(jù)若干問題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《辦理死刑案件證據(jù)規(guī)定》)和《關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《非法證據(jù)排除規(guī)定》),明確建立了非法證據(jù)排除規(guī)則,為再次修訂《刑事訴訟法》奠定了良好的基礎(chǔ)!掇k理死刑案件證據(jù)規(guī)定》第2條規(guī)定:“認(rèn)定案件事實(shí),必須以證據(jù)為根據(jù)。”第一次明文確立了證據(jù)裁判原則,這是“以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩”原則的深化。
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